Вопросы и ответы по бухучёту и налогообложению
Подборка по материалам информационного банка "Разъясняющие письма органов власти" системы КонсультантПлюс.
Вопрос:
Об НДФЛ при погашении коммерческим банком собственного векселя, в том числе процентного или дисконтного.
Ответ:
На основании пункта 2 статьи 142 Гражданского кодекса Российской Федерации ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами установлены статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
Согласно пункту 2 статьи 214.1 Кодекса порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
Пунктом 7 статьи 214.1 Кодекса установлено, что доходами по операциям с ценными бумагами признаются, в частности, доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Также в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено статьей 214.1 Кодекса, включаются доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам.
Учитывая изложенное, выплаты процентных (дисконтных) доходов при предъявлении налогоплательщиком к погашению коммерческим банком векселей такого банка относятся к доходам по операциям с ценными бумагами.
Также при погашении коммерческим банком собственного векселя функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц таким банком не осуществляются. Налогоплательщик самостоятельно производит исчисление, декларирование и уплату налога на доходы физических лиц.
Вместе с тем при погашении коммерческим банком собственного процентного или дисконтного векселя такой банк признается налоговым агентом в соответствии с пунктом 1 статьи 226 Кодекса и на этом основании обязан удерживать налог с суммы выплачиваемого физическому лицу дохода в виде вексельного процента или дисконта.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.02.2026 N 03-04-06/6850
Вопрос:
О туристическом налоге при оказании услуг по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению физлицу, относящемуся к льготной категории, в том числе при оплате третьим лицом.
Ответ:
Согласно пункту 1 статьи 418.4 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) налоговая база по туристическому налогу определяется как стоимость оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средстве размещения (далее - услуга по временному проживанию) без учета сумм туристического налога и налога на добавленную стоимость.
На основании пункта 1 статьи 418.7 Налогового кодекса налогоплательщики, оказывающие услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению, исчисляют туристический налог в отношении таких услуг в размере минимального налога, рассчитываемого как произведение 100 рублей и количества суток проживания.
Налогоплательщики, оказывающие услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению на основании договора на оказание санаторно-курортных услуг (санаторно-курортной путевки), исчисляют туристический налог в размере, определяемом как произведение 100 рублей и количества суток предоставления услуг по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению в отношении каждой санаторно-курортной путевки.
При условии представления налогоплательщику документов, подтверждающих соответствующий статус физического лица, в налоговую базу не включается стоимость услуги по временному проживанию, оказываемой отдельным категориям физических лиц (пункт 2 статьи 418.4 Налогового кодекса).
На основании пункта 3 статьи 418.4 Налогового кодекса представительные органы муниципальных образований (законодательные органы городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, представительный орган федеральной территории "Сириус") вправе устанавливать дополнительные категории физических лиц, стоимость услуг по временному проживанию которых в средстве размещения не включается в налоговую базу по туристическому налогу.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что туристический налог в отношении услуг по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению исчисляется в отношении каждой санаторно-курортной путевки, налогоплательщик вправе не включать в налоговую базу стоимость услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению в том случае, если физическое лицо, приобретающее такую услугу (то есть лицо, которому предоставлена санаторно-курортная путевка), относится к одной или нескольким категориям физических лиц, определенным пунктом 2 статьи 418.4 Налогового кодекса или законом г. Санкт-Петербурга о туристическом налоге в соответствии с пунктом 3 статьи 418.4 Налогового кодекса, независимо от того, кем оплачивается такая путевка.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.02.2026 N 03-05-04-06/6788
Вопрос:
Об НДС в отношении операций, связанных с обслуживанием банковских карт, операций по переводу денежных средств, услуг по представлению справок об операциях по счетам и наличии средств на них.
Ответ:
В соответствии с положениями абзацев третьего и четвертого подпункта "б" пункта 5 статьи 2 Федерального закона от 28 ноября 2025 г. N 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации" с 1 января 2026 г. отменяется освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) в отношении: осуществляемых банками операций, связанных с обслуживанием банковских карт; услуг, связанных с обслуживанием банковских карт; операций, осуществляемых организациями, обеспечивающими информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов, включая оказание услуг по сбору, обработке и предоставлению участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами.
В связи с этим с 1 января 2026 г. на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогообложению НДС подлежат операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, в том числе:
оказываемые банками физическим лицам, в том числе уполномоченным юридическими лицами, индивидуальным предпринимателям услуги: оформление (выпуск), переоформление (перевыпуск), в том числе на условиях срочности, банковской карты; оформление (выпуск), переоформление (перевыпуск), в том числе на условиях срочности, дополнительной банковской карты (детской или корпоративной банковской карты); блокировка и разблокировка банковской карты; смена ПИН-кода к банковской карте; обслуживание банковской карты за определенный период времени (ежемесячное, квартальное, годовое); доставка банковской карты;
услуги по обеспечению приема банковских карт, оказываемые банком-эквайрером организациям (предприятиям) и индивидуальным предпринимателям розничной торговли и общественного питания, а также другим организациям, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы и оказывающим платные услуги непосредственно населению (эквайринг банковских карт);
выполняемые (оказываемые) банками иные операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, которые не относятся к банковским операциям.
Также с 1 января 2026 г. налогообложению НДС подлежат операции, осуществляемые организациями, обеспечивающими информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов (банками), включая оказание услуг по сбору, обработке и предоставлению участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами (процессинг).
Что касается применения НДС в отношении осуществляемых банками операций по переводу денежных средств, в том числе с использованием системы быстрых платежей (далее - СБП), а также услуг банков по представлению справок об операциях по банковским счетам, служащим для расчетов по банковским картам, и о наличии средств на таких счетах, то абзацами четвертым и пятым подпункта 3 пункта 3 статьи 149 Кодекса предусмотрено, что от налогообложения НДС освобождаются такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов организаций и физических лиц, в том числе банковских счетов, служащих для расчетов по банковским картам, а также операции по осуществлению переводов по поручению организаций и физических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
В связи с этим осуществляемые банками операции по переводу денежных средств по банковским счетам, служащим для расчетов по банковским картам, за которые в том числе поступает межбанковское вознаграждение, и по переводу денежных средств с использованием СБП по банковским счетам, за которые в том числе поступает межбанковское вознаграждение, а также услуги банков по представлению, в том числе с использованием средств связи, сведений об операциях по указанным счетам и о наличии средств на этих счетах не подлежат налогообложению НДС на основании вышеуказанного подпункта 3 пункта 3 статьи 149 Кодекса.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 29.12.2025 N 03-07-05/127796
Вопрос:
Об отнесении цифровой валюты к объектам хеджирования и определении налоговой базы по операциям с цифровой валютой в целях налога на прибыль.
Ответ:
В соответствии с пунктом 5 статьи 301 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) под объектами хеджирования признаются имущество, имущественные права налогоплательщика, его обязательства, в том числе права требования и обязанности, носящие денежный характер, срок исполнения которых на дату совершения операции хеджирования не наступил, включая права требования и обязанности, осуществление (исполнение) которых обусловлено предъявлением требования стороны по договору и в отношении которых налогоплательщик принял решение о хеджировании. Базисные активы производных финансовых инструментов, которые используются для операции хеджирования, могут отличаться от объекта хеджирования.
Согласно пункту 5 статьи 304 Кодекса при осуществлении операции хеджирования с учетом требований пункта 5 статьи 301 Кодекса доходы (расходы) учитываются при определении налоговой базы, при расчете которой в соответствии с положениями статьи 274 настоящего Кодекса учитываются доходы и расходы, связанные с объектом хеджирования.
В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Кодекса для целей Кодекса цифровая валюта (в том числе цифровая валюта, используемая в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам (контрактам) в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, установленного в соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 259-ФЗ)) признается имуществом.
Согласно пункту 24 статьи 274 Кодекса особенности определения налоговой базы по операциям с цифровой валютой устанавливаются с учетом положений статьи 282.3 Кодекса.
Соответственно, с учетом вышеизложенного цифровая валюта может выступать объектом хеджирования, при этом налоговая база, в которой подлежат учету доходы и расходы по операциям хеджирования по данному объекту, определяется в соответствии с нижеследующими нормами статьи 282.3 Кодекса.
Пунктом 1 статьи 282.3 Кодекса установлено, что налоговая база по операциям с цифровой валютой определяется в соответствии с положениями данной статьи и отдельно от общей налоговой базы (если иное не предусмотрено данной статьей).
При этом пунктом 8 статьи 282.3 Кодекса установлено, что доходы и расходы по операциям с цифровыми валютами (за исключением доходов и расходов, связанных с осуществлением майнинга цифровой валюты) в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, предусматривающего использование цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам (контрактам) и установленного в соответствии со статьей 1.1 Закона N 259-ФЗ, учитываются в общей налоговой базе.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 26.12.2025 N 03-03-06/1/127250
Вопрос:
В соответствии с п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче имущественных прав налогоплательщиками, в том числе участниками долевого строительства, на жилые дома или жилые помещения, доли в жилых домах или жилых помещениях, гаражи или машино-места налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом налога и расходами на приобретение указанных прав.
При этом ст. 155 НК РФ особенности определения налоговой базы при передаче имущественных прав на иные объекты недвижимого имущества (в частности, на нежилые помещения) не установлены.
Из Писем Минфина России от 27.06.2016 N 03-07-10/37288, от 04.03.2024 N 03-07-11/18976, от 03.10.2024 N 03-07-11/95743 следует, что при передаче имущественных прав на нежилые помещения налоговую базу по налогу на добавленную стоимость следует исчислять в порядке, установленном п. 3 ст. 155 НК РФ. Вместе с тем из Писем Минфина России от 28.08.2018 N 03-07-11/61127, от 17.03.2021 N 03-07-11/18726 следует, что при передаче имущественных прав на нежилые помещения налоговую базу по налогу на добавленную стоимость следует исчислять в порядке, установленном п. 2 ст. 153 НК РФ.
В зависимости от вышеизложенного суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные покупателю при приобретении имущественных прав на нежилые помещения, учитываются или не учитываются в стоимости таких имущественных прав (пп. 6 п. 2 ст. 170 НК РФ), что влечет неопределенность в исчислении налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.
С учетом изложенного при передаче имущественных прав на нежилые помещения налоговую базу по налогу на добавленную стоимость следует исчислять в порядке, установленном п. 2 ст. 153 или п. 3 ст. 155 НК РФ?
Ответ:
В соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав.
Перечень операций, не признаваемых объектом налогообложения и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) налогом на добавленную стоимость, установлен пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 Кодекса.
Поскольку операции по передаче имущественных прав на нежилые помещения в указанных перечнях не поименованы, такие операции признаются объектом налогообложения.
Что касается порядка определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при передаче имущественных прав на нежилые помещения, то согласно пункту 1 статьи 153 Кодекса при передаче имущественных прав налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется с учетом особенностей, установленных статьей 155 Кодекса.
Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 155 Кодекса при передаче имущественных прав налогоплательщиками, в том числе участниками долевого строительства, на жилые дома или жилые помещения, доли в жилых домах или жилых помещениях, гаражи или машино-места налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом налога и расходами на приобретение указанных прав.
При этом статьей 155 Кодекса особенности определения налоговой базы при передаче прав на нежилые помещения не установлены.
Вместе с тем в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2010 г. N 13640/09 указано, что имущественные права на недвижимое имущество и на имущество, перечисленное в пункте 3 статьи 155 Кодекса, отнесены к одному виду объектов гражданских прав и их правовой режим применительно к вопросам исчисления налога на добавленную стоимость, в случае если законодательство о налогах и сборах не установило исключений, должен определяться одинаково. Следовательно, при отсутствии специального порядка определения налоговой базы для случаев реализации имущественных прав на нежилые помещения налог на добавленную стоимость следует исчислять в порядке, установленном пунктом 3 статьи 155 Кодекса, то есть с разницы между ценой реализации имущественных прав с учетом налога и ценой их приобретения.
Таким образом, налоговую базу по налогу на добавленную стоимость при передаче имущественных прав на нежилые помещения следует исчислять в порядке, установленном пунктом 3 статьи 155 Кодекса.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 26.12.2025 N 03-07-11/127165
Вопрос:
Об определении торгового объекта в целях уплаты налога на имущество организаций.
Ответ:
В рамках действующего законодательства глава 30 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) не содержит определения понятия "торговый объект".
В соответствии со статьей 11 Кодекса институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом.
Понятие торгового объекта определено Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 381-ФЗ), согласно которому под торговым объектом понимается здание (часть здания), строение (часть строения), сооружение (часть сооружения), специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.
В целях единообразия и систематизации понятий, используемых в торговой деятельности, разработан и утвержден Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2023 "Торговля. Термины и определения" (далее - Национальный стандарт).
Указанный Национальный стандарт содержит четкую и структурированную терминологическую базу, что обеспечивает унификацию подходов к определению основных понятий в области торговой деятельности в различных субъектах Российской Федерации, в том числе торговых объектов и их отдельных видов.
В частности, в качестве одного из видов торговых объектов Национальный стандарт раскрывает понятие магазина, который является стационарным торговым объектом, предназначенным для продажи товаров и оказания услуг покупателям, в составе которого имеются торговый зал или торговые залы, подсобные, административно-бытовые помещения и складские помещения (пункт 36 Национального стандарта).
Отмечается, что определения терминов (торговый объект, стационарный торговый объект, нестационарный торговый объект), содержащиеся в Национальном стандарте, не противоречат определениям терминов, содержащимся в Федеральном законе N 381-ФЗ.
Учитывая изложенное, при определении торгового объекта следует руководствоваться Федеральным законом N 381-ФЗ. Кроме того, полагается возможным руководствоваться Национальным стандартом, а также учитывать судебную практику.
Так, правомерность отнесения торгового зала, подсобных и складских помещений к торговому объекту подтверждена судебными решениями, в частности Апелляционными определениями Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2020 N 14-АПА19-16 и от 17.10.2019 N 18-АПА19-55, а также Определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2025 N 305-ЭС25-6256.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 26.12.2025 N 03-05-05-01/127146
Вопрос:
Предлагается разъяснить вопросы по применению налогового законодательства в части налогообложения операций по гарантийному ремонту медицинского оборудования.
Применение освобождения от НДС
Имеет ли право производитель медицинского оборудования применять освобождение от налога на добавленную стоимость при выполнении гарантийного ремонта оборудования, которое принадлежит третьему юридическому лицу, не являющемуся прямым покупателем производителя, при условии, что ремонт осуществляется в рамках гарантийных обязательств производителя и является безвозмездным? Правомерно ли применение положений пп. 37 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ в указанной ситуации?
Признание расходов для целей налога на прибыль
Подлежат ли признанию для целей налогообложения прибыли (в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ) расходы производителя, связанные с проведением гарантийного ремонта оборудования, принадлежащего третьему юридическому лицу (непрямому покупателю производителя), если ремонт осуществляется в рамках гарантийных обязательств производителя и не сопровождается получением дохода? Могут ли такие расходы учитываться как экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы, связанные с выполнением гарантийных обязательств?
Значение лица, в отношении которого выполняется гарантийный ремонт
Имеет ли значение для целей налогообложения (НДС и налогом на прибыль), в отношении какого лица - прямого покупателя производителя или третьего юридического лица выполняется гарантийный ремонт оборудования, если ремонт осуществляется в рамках гарантийных обязательств производителя и является безвозмездным?
Ответ:
В соответствии с подпунктом 37 пункта 3 статьи 149 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) от налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) освобождены услуги по осуществлению ремонта и технического обслуживания товаров (в том числе медицинских товаров), включая стоимость запасных частей для них и деталей к ним, оказываемые в период гарантийного срока их эксплуатации в целях исполнения обязательств по гарантийному ремонту таких товаров, при условии невзимания дополнительной платы за такие услуги.
В связи с этим услуги по гарантийному ремонту медицинского оборудования, оказываемые производителем этого оборудования в период гарантийного срока его эксплуатации в целях исполнения обязательств по гарантийному ремонту такого оборудования, освобождаются от налогообложения НДС при условии невзимания дополнительной платы за такие услуги. При этом иные особенности применения данного освобождения от НДС главой 21 Кодекса не предусмотрены.
Что касается налога на прибыль организаций, то в соответствии с пунктом 1 статьи 252 главы 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса в целях налогообложения прибыли организаций расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Расходы, не соответствующие указанным требованиям, согласно пункту 49 статьи 270 Кодекса, в целях налогообложения прибыли организаций не учитываются.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
На основании подпункта 9 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию, включая отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание (с учетом положений статьи 267 Кодекса).
Таким образом, налогоплательщик вправе в целях налогообложения прибыли учитывать расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание реализованных товаров в рамках заключенного договора.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.12.2025 N 03-07-07/126917
Вопрос:
Организация (концессионер) заключила концессионный договор с правительством области (концедентом) на строительство крытого футбольного манежа (далее - объект).
В соответствии с концессионным договором концессионер обязуется за счет инвестиций концессионера и инвестиционного платежа концедента (без включения в состав расходов, финансируемых за счет инвестиционного платежа, предъявленных сумм НДС) создать объект концессионного договора и осуществлять деятельность по предоставлению этого объекта в аренду, а концедент обязуется предоставить концессионеру права владения и пользования объектом концессионного договора для осуществления указанной деятельности.
Объект концессионного договора будет использоваться концессионером для оказания услуг по предоставлению в аренду, облагаемых НДС.
Концессионный договор заключен сроком на пять лет, из которых срок на создание объекта не превышает трех лет. По окончании действия концессионного соглашения объект передается концеденту.
На основании пп. 4.1 п. 3 ст. 39 и пп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ передача имущества и (или) имущественных прав по концессионному соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации не признается реализацией товаров и, соответственно, объектом налогообложения по НДС.
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Федеральный закон) по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключением случаев, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного п. 21 ч. 1 ст. 4 Федерального закона) (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
Таким образом, операции по передаче концессионером концеденту результатов выполненных строительно-монтажных работ по созданию объекта концессионного соглашения, а также по передаче этого объекта по окончании или при расторжении концессионного соглашения НДС не облагаются.
Следовательно, концессионер совершает с объектом концессионного соглашения операцию, не облагаемую НДС, и с учетом пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ у него возникает обязанность восстановить ранее возмещенный НДС.
В то же время особенности исчисления и уплаты НДС при осуществлении операций в рамках концессионного соглашения установлены ст. 174.1 НК РФ.
Так, согласно нормам ст. 174.1 НК РФ при совершении в рамках концессионного соглашения операций по реализации товаров (работ, имущественных прав) обязанности налогоплательщика НДС возлагаются на концессионера.
Кроме того, концессионеру предоставляются налоговые вычеты по товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, приобретаемым для осуществления операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению НДС.
Учитывая изложенное, подлежат ли восстановлению суммы НДС, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), используемым для создания объекта концессионного соглашения, по окончании действия концессионного соглашения в случае, если возведенный (построенный) объект будет использоваться концессионером в деятельности по предоставлению в аренду, облагаемой НДС?
Ответ:
На основании подпункта 4.1 пункта 3 статьи 39 и подпункта 1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) передача имущества и (или) имущественных прав по концессионному соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации не признается реализацией товаров и, соответственно, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС).
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Федеральный закон) по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключением случаев, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного пунктом 21 части 1 статьи 4 Федерального закона) (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
Таким образом, операции по передаче концессионером концеденту результатов выполненных строительно-монтажных работ по созданию объекта концессионного соглашения, а также по передаче этого объекта по окончании или при расторжении концессионного соглашения НДС не облагаются.
Особенности исчисления и уплаты НДС при осуществлении операций в рамках концессионного соглашения установлены статьей 174.1 Кодекса.
Так, согласно нормам статьи 174.1 Кодекса при совершении в рамках концессионного соглашения операций по реализации товаров (работ, имущественных прав) обязанности налогоплательщика НДС возлагаются на концессионера.
Кроме того, концессионеру предоставляются налоговые вычеты по товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, приобретаемым для осуществления операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению НДС. При этом необходимо учитывать, что согласно пункту 2.1, подпункту 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, приобретенным полностью за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к вычету не принимаются (подлежат восстановлению).
На основании изложенного в случае использования объекта концессионного соглашения для подлежащих налогообложению НДС операций по оказанию услуг по сдаче его в аренду, осуществляемых в рамках концессионного соглашения, суммы НДС, предъявленные концессионеру в процессе создания такого объекта, принимаются концессионером к вычету в общеустановленном порядке, и при передаче концессионером концеденту объекта концессионного соглашения по окончании или при расторжении концессионного соглашения обязанность по восстановлению указанных сумм НДС у концессионера не возникает.
В случае если при расторжении концессионного соглашения концедент выплачивает концессионеру суммы денежных средств в виде компенсации затрат концессионера на создание объекта концессионного соглашения, то указанные суммы денежных средств, полученные концессионером от концедента, в налоговую базу у концессионера не включаются на основании статьи 162 Кодекса.
Что касается сумм НДС, принятых концессионером к вычету по затратам на создание объекта концессионного соглашения, которые компенсируются за счет денежных средств, получаемых от концедента при расторжении концессионного соглашения, то указанные суммы НДС подлежат восстановлению концессионером на основании подпункта 6 пункта 3 статьи 170 Кодекса.
Одновременно обращается внимание, что на основании абзаца десятого подпункта 6 пункта 3 статьи 170 Кодекса и пункта 8 статьи 9 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. N 424-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" суммы НДС, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, приобретенным за счет бюджетных инвестиций, полученных налогоплательщиком начиная с 1 января 2019 г. из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, восстановлению не подлежат в случае, если документами о предоставлении бюджетных инвестиций предусмотрено возмещение затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, без включения в состав таких затрат предъявленных сумм НДС и (или) сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.12.2025 N 03-07-11/125579
Вопрос:
Об НДС при передаче арендатором арендодателю - бюджетному учреждению неотделимых улучшений арендованного недвижимого имущества, произведенных с привлечением подрядных организаций.
Ответ:
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе на безвозмездной основе, признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
При этом пунктом 1 статьи 39 Кодекса установлено, что реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.
В связи с этим передача арендатором арендодателю результатов работ, в том числе произведенных с привлечением подрядных организаций, по улучшению арендованного имущества, неотделимых без вреда для данного имущества, является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 171 Кодекса вычетам подлежат суммы налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
Таким образом, при передаче арендатором арендодателю вышеуказанных результатов работ по улучшению арендованного имущества, то есть при совершении операции, подлежащей налогообложению налогом на добавленную стоимость, суммы налога, предъявленные подрядными организациями при проведении ими работ, принимаются к вычету в порядке, предусмотренном статьей 172 Кодекса.
Что касается подпункта 5 пункта 2 статьи 146 Кодекса, то в соответствии с указанной нормой Кодекса не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование объектов основных средств органам государственной власти и управления и органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям.
При этом указанной нормой Кодекса непризнание объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче арендатором арендодателю результатов работ по улучшению арендованного недвижимого имущества не предусмотрено.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.12.2025 N 03-07-11/125662
Вопрос:
Об учете в целях налога на прибыль расходов, связанных с предоставлением (передачей) имущества, имущественных прав (работ, услуг) безвозмездно.
Ответ:
Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в целях главы 25 Кодекса налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ). Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Следовательно, налогоплательщик вправе учитывать в составе расходов для целей налогообложения прибыли затраты, при условии, что они соответствуют критериям статьи 252 Кодекса. При этом обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.
В случае безвозмездной передачи имущества (работ, услуг, имущественных прав) у передающей стороны расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходы, связанные с такой передачей, по общему правилу в целях формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются, за исключением случаев, установленных в главе 25 Кодекса (пункт 16 статьи 270 Кодекса).
К такому исключению относится, в частности, учет осуществленных расходов, связанных с предоставлением (передачей) имущества, имущественных прав (работ, услуг) безвозмездно, в случаях, если эта обязанность налогоплательщика установлена законодательством Российской Федерации (подпункт 48.7 пункта 1 статьи 264 Кодекса).
Следовательно, в случае наличия в законодательстве Российской Федерации обязанности по передаче имущества, имущественных прав (работ, услуг) безвозмездно либо если законодательством установлен обязательный порядок заключения соглашения, предусматривающего безвозмездную передачу имущества, соответствующие расходы подлежат учету у передающей стороны для целей налогообложения прибыли.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.12.2025 N 03-03-06/1/125598

