>>КонсультантПлюс в 2024 году. Хроника событий
>>Судебные акты с аналогичной позицией, экспорт "Избранного" и другие новшества в КонсультантПлюс
Читать дальше...
Консультации по бухучету и налогообложению (еженедельно) от 16.12.2022 |
Читать новости на сайте КонсультантПлюс Вопросы и ответы по бухучёту и налогообложениюПодборка по материалам информационного банка "Разъясняющие письма органов власти" системы КонсультантПлюс. Вопрос:О порядке начисления амортизации (амортизационной премии) при применении инвестиционного вычета по налогу на прибыль в виде расходов на приобретение, модернизацию или реконструкцию ОС. Ответ:В соответствии с пунктом 7 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик, использовавший право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении объекта основных средств, указанного в абзаце первом пункта 4 статьи 286.1 Кодекса, не вправе в отношении этого объекта применять положения пункта 9 статьи 258 Кодекса в части расходов, понесенных в случаях приобретения, создания, сооружения, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, которые учитываются налогоплательщиком при определении размера инвестиционного налогового вычета в отношении данного объекта. Объекты основных средств также не подлежат амортизации в части их первоначальной стоимости, сформированной за счет расходов, понесенных в случаях приобретения, создания, сооружения, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, в отношении которых налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии со статьей 286.1 Кодекса. Вместе с тем расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта основных средств, в отношении которого налогоплательщик воспользовался правом на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии со статьей 286.1 Кодекса, понесенные после окончания использования налогоплательщиком права на применение инвестиционного налогового вычета в отношении данного объекта, в том числе в связи с отменой соответствующего закона субъекта Российской Федерации, учитываются в общем порядке, установленном главой 25 Кодекса (абзац третий пункта 7 статьи 286.1 Кодекса). При этом отмечается, что иных оснований для учета расходов капитального характера в общеустановленном порядке применительно к объекту основных средств, в отношении которого налогоплательщик воспользовался правом на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, главой 25 Кодекса не предусмотрено. В этой связи расходы на приобретение, создание, сооружение, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта основных средств, в отношении которых налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии со статьей 286.1 Кодекса (понесенные в период использования указанного права в отношении данного объекта основных средств), не учитываются в общем порядке, установленном главой 25 Кодекса, даже в случае если после окончания использования налогоплательщиком указанного права, в том числе в связи с отменой соответствующего закона субъекта Российской Федерации, данные расходы полностью или частично не были использованы для уменьшения сумм налога на прибыль организаций (авансового платежа), подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации. Одновременно обращается внимание, что на основании пункта 8 статьи 286.1 Кодекса налогоплательщик с 01.01.2020 самостоятельно принимает и отражает в учетной политике для целей налогообложения решение об использовании права на применение инвестиционного налогового вычета ко всем или к отдельным объектам основных средств с учетом положений абзаца первого пункта 4, подпунктов 4 и 4.1 пункта 6, а также абзаца первого пункта 8 статьи 286.1 Кодекса. Соответственно, если налогоплательщик принял решение об использовании права на применение инвестиционного налогового вычета только к отдельным объектам основных средств, то по объектам основных средств, в отношении которых не распространяется данное решение, начисляется амортизация в порядке, установленном главой 25 Кодекса, и применяются положения пункта 9 статьи 258 Кодекса. Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.11.2022 N 03-03-06/1/111785 Вопрос:О налоге на прибыль и НДС при получении доходов нидерландской организацией за право использования селекционного достижения по сублицензионному договору. Ответ:Из вопроса следует, что ООО (далее - Общество) выплачивает доход за право использования селекционного достижения по сублицензионному договору с нидерландской компанией. При этом нидерландской компанией заключен агентский договор с индивидуальным предпринимателем (резидентом Российской Федерации) на организацию сбора платежей от Общества и последующее перечисление средств на счета нидерландской компании. Порядок налогообложения доходов иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации, определяется нормами пункта 1 статьи 246, статьи 247, статьи 309 и статьи 310 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), в частности, исходя из положений которых иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации, признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций и налог с таких доходов, полученных такой организацией, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, либо индивидуальным предпринимателем при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 Кодекса. Подпункт 4 пункта 1 статьи 309 Кодекса устанавливает, что доходы от использования в Российской Федерации прав на объекты интеллектуальной собственности относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению в Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Кодекса лицом, имеющим фактическое право на доходы, в целях Кодекса признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, контроля над организацией либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться доходом, полученным этой организацией. Лицом, имеющим фактическое право на доходы, в целях Кодекса также признается лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться доходом, полученным организацией, указанной в абзаце первом пункта 2 статьи 7 Кодекса, или непосредственно таким иным лицом. Согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 7 Кодекса при определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, указанными в пункте 2 статьи 7 Кодекса, а также принимаемые ими риски. При этом наличие фактического права на доходы определяется применительно к каждой отдельной выплате дохода в виде дивидендов и (или) к группе выплат дохода в рамках одного договора. По итогам отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для представления налоговых расчетов статьей 289 Кодекса, налоговый агент представляет информацию о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный (налоговый) период (далее - Налоговый расчет) в налоговый орган по месту своего нахождения (пункт 4 статьи 310 Кодекса). Принимая во внимание изложенное, если иностранная организация - резидент Нидерландов имеет фактическое право на указанные доходы, выплачиваемые в рамках сублицензионного договора, то в рассматриваемом случае Общество, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 309 Кодекса, должно исчислить, удержать и уплатить налог с доходов от источников в Российской Федерации, а также представить в налоговый орган в соответствии с пунктом 4 статьи 310 Кодекса Налоговый расчет. По налогу на добавленную стоимость сообщается следующее. Подпунктом 4 пункта 1 статьи 148 Кодекса установлено, что местом реализации услуг по передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав, за исключением услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 Кодекса, признается территория Российской Федерации, если покупатель услуг осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, местом реализации вышеуказанного права на использование селекционного достижения по сублицензионному договору с иностранной организацией является территория Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 161 Кодекса в случае реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых признается территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах либо состоящими на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории Российской Федерации принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств либо в связи с открытием счета в банке, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется налоговыми агентами. Учитывая изложенное, при приобретении российской организацией у резидента Нидерландов права на использование селекционного достижения по сублицензионному договору, местом реализации которого признается территория Российской Федерации, данная российская организация - покупатель обязана исчислить и уплатить в бюджет налог на добавленную стоимость в качестве налогового агента. Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.11.2022 N 03-08-05/111629 Вопрос:Об учете в целях налога на прибыль доходов в виде сумм прекращенных обязательств, вытекающих из договора займа (кредита) с иностранной организацией (гражданином) и вексельных сделок. Ответ:Согласно пункту 18 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 21, 21.1, 21.3 - 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ. Положения данного пункта не распространяются на списание ипотечным агентом кредиторской задолженности в виде обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, а также на списание специализированным обществом кредиторской задолженности в виде обязательств перед владельцами выпущенных им облигаций. В соответствии с подпунктом 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств, в частности по договору займа (кредита), заключенному до 1 марта 2022 года с иностранной организацией (иностранным гражданином), в случае принятия решения о прощении долга такой иностранной организацией (иностранным гражданином) либо иностранной организацией (иностранным гражданином) или российской организацией (физическим лицом), получившей (получившим) право требования по такому договору займа (кредита) до 31 декабря 2022 года (за исключением процентов, учтенных в составе внереализационных расходов). Таким образом, подпункт 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ применяется, в частности, при прекращении обязательств, вытекающих из соответствующего договора займа (кредита). При этом отмечается, что к отношениям сторон по договору займа (кредита) подлежат применению нормы главы 42 "Заем и кредит" Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Вексель, согласно пункту 2 статьи 142 ГК РФ, относится к ценным бумагам. Вексельные сделки регулируются как нормами специального вексельного законодательства, так и общими нормами гражданского законодательства о сделках, обязательствах и ценных бумагах (глава 7 "Ценные бумаги" ГК РФ). Учитывая указанное, подпункт 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ применяется исключительно к обязательствам, вытекающим из договора займа (кредита), соответствующего требованиям названного положения статьи 251 НК РФ. Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.11.2022 N 03-03-06/1/109299 Вопрос:Каков порядок обложения НДС обеспечительного платежа (депозита), получаемого ООО, действующим в качестве доверительного управляющего ЗПИФом недвижимости (далее - УК ДУ ЗПИФ), по договору найма жилого помещения? Согласно договору найма депозит является обеспечительным платежом по смыслу ст. 381.1 ГК РФ и уплачивается УК ДУ ЗПИФ в качестве обеспечения исполнения нанимателем всех своих обязательств по договору. На основании пп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость услуги по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности. Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются оплата, частичная оплата, полученные налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения). Правильно ли, что поскольку услуги по сдаче внаем жилых помещений не облагаются НДС, то и денежные средства, полученные в качестве обеспечения исполнения обязательств нанимателя по договору найма жилых помещений, также не облагаются НДС? Ответ:В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) от налогообложения налогом на добавленную стоимость освобождается оказание услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности. На основании пункта 1 статьи 154 Кодекса в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются оплата, частичная оплата, полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения). В связи с этим денежные средства, полученные в качестве обеспечительного платежа, подлежащего зачету в счет оплаты оказываемых услуг по предоставлению в пользование жилых помещений, освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 10 пункта 2 статьи 149 Кодекса, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются. Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.11.2022 N 03-07-11/108746 Вопрос:Об учете в целях налога на прибыль денежных средств, полученных в виде вклада в имущество ООО и впоследствии возвращенных участнику - иностранной организации. Ответ:Согласно подпункту 3.7 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в размере их денежной оценки, которые получены в качестве вклада в имущество хозяйственного общества или товарищества в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. Порядок внесения вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью определен статьей 27 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ). Таким образом, средства, полученные обществом с ограниченной ответственностью от его участника в виде вклада в имущество, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе доходов только в случае, если вклад в имущество осуществлен в соответствии с вышеуказанными нормами ГК РФ и Закона N 14-ФЗ при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ, и при выполнении условий пункта 2 статьи 54.1 НК РФ. Согласно подпункту 11.1 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде денежных средств, полученных организацией безвозмездно от хозяйственного общества или товарищества, акционером (участником) которых такая организация является, в пределах суммы ее вклада (вкладов) в имущество в виде денежных средств, ранее полученных хозяйственным обществом или товариществом от такой организации. Кроме того, в соответствии с пунктом 2.3 статьи 309 НК РФ доходы, указанные в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 НК РФ, обложению налогом у источника выплаты не подлежат. Таким образом, доходы в виде денежных средств, полученных участником общества безвозмездно от общества, не подлежат налогообложению только в пределах суммы вклада в имущество в виде денежных средств, ранее полученных от такого участника. В случае если вклад в имущество фактически осуществлен иным способом, то при перечислении денежных средств участнику в пределах ранее осуществленного вклада в имущество положения подпункта 11.1 пункта 1 статьи 251 и пункта 2.3 статьи 309 НК РФ не применяются. Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.11.2022 N 03-03-06/1/108886 Вопрос:Об учете в составе доходов IT-организации субсидий в целях применения пониженных ставок по налогу на прибыль и тарифов страховых взносов. Ответ:В целях применения пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) сумма доходов организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, определяется как сумма доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 Кодекса, из которой исключаются доходы, указанные в пунктах 2 и 11 части второй статьи 250 и пункте 4.1 статьи 271 Кодекса, а также доходы от уступки прав требования долга, возникшего при признании доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий. Пунктом 4.1 статьи 271 Кодекса установлен порядок учета субсидий для целей налога на прибыль организаций, за исключением субсидий, указанных в статье 251 Кодекса либо полученных в рамках возмездного договора. При этом статьей 251 Кодекса установлен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Учитывая изложенное, доходы в виде субсидий, кроме субсидий, полученных в рамках возмездного договора, не включаются в сумму доходов организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, для целей применения пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 Кодекса. Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.11.2022 N 03-03-06/1/108933 Вопрос:Об учете в целях налога на прибыль расходов на разработку документации проекта освоения лесов. Ответ:В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в целях исчисления налога на прибыль организаций налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса). Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Согласно подпунктам 15, 34 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на консультационные и иные аналогичные услуги, а также расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов. Таким образом, расходы в связи с работами по разработке документации проекта освоения лесов, соответствующие критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 Кодекса, могут учитываться при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, если указанные расходы не учитываются в соответствии с положениями статьи 252 Кодекса. Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.11.2022 N 03-03-06/1/108934 Вопрос:Об определении в целях налога на прибыль первоначальной стоимости ОС - радиоэлектронной продукции, НМА - исключительных прав на программы для ЭВМ и коэффициенте к норме амортизации НМА с 01.01.2023. Ответ:1. С 01.01.2023 пункты 1 и 3 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в редакции Федерального закона от 14.07.2022 N 323-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" дополняются положениями, согласно которым при формировании первоначальной стоимости основного средства, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере искусственного интеллекта, а также при формировании первоначальной стоимости нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, относящиеся к сфере искусственного интеллекта, налогоплательщик вправе учитывать указанные расходы с применением коэффициента 1,5. Учитывая положения статей 259.1 и 259.2 Кодекса, первоначальная стоимость объектов основных средств и нематериальных активов должна быть определена на дату ввода соответствующего амортизируемого имущества в эксплуатацию. В этой связи вышеуказанные положения пунктов 1 и 3 статьи 257 Кодекса в редакции Федерального закона от 14.07.2022 N 323-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" могут распространяться только на те объекты основных средств и нематериальных активов, которые будут введены в эксплуатацию начиная с 01.01.2023. В свою очередь, поскольку применение положений пунктов 1 и 3 статьи 257 Кодекса в редакции Федерального закона от 14.07.2022 N 323-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" будет являться для налогоплательщика правом, их применение будет возможно начиная с того налогового периода, учетной политикой для целей налогообложения на который будут предусмотрены соответствующие положения. 2. С 01.01.2023 пункт 2 статьи 259.3 Кодекса в редакции Федерального закона от 14.07.2022 N 321-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" дополняется, в частности, подпунктом 6, согласно которому налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. При этом данное положение не будет распространяться на нематериальные активы, срок полезного использования которых определен налогоплательщиком в порядке, установленном абзацем вторым пункта 2 статьи 258 Кодекса. Следовательно, указанный специальный коэффициент к основной норме амортизации может применяться с 01.01.2023 только в тех отчетных (налоговых) периодах, в течение которых такие программы для электронных вычислительных машин и базы данных будут находиться в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. При этом его применение не зависит от даты ввода в эксплуатацию соответствующего объекта нематериального актива. Также обращается внимание, что поскольку применение указанного специального коэффициента к основной норме амортизации будет являться для налогоплательщика правом, то решение о его применении, а также конкретный размер соответствующего специального коэффициента к основной норме амортизации (в пределе, установленном Кодексом) должны быть отражены в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя на соответствующий налоговый период. Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.11.2022 N 03-03-06/1/108245 Вопрос:АО осуществляет деятельность по координации и менеджменту бизнес-поездок, в том числе в рамках заключенных договоров возмездного оказания услуг (ст. ст. 779 - 783.1 гл. 39 ГК РФ) оказывает своим клиентам услуги по организации проживания в гостиницах. Для исполнения своих обязанностей перед клиентами АО заключает договоры возмездного оказания услуг с гостиницами и прочими объектами размещения (ст. ст. 779 - 783.1 гл. 39 ГК РФ). АО является плательщиком НДС по ставке 20%. На основании пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ ставкой 0% по НДС облагается реализация услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Формулировки пп. 19 п. 1 ст. 164 НК не позволяют сделать однозначного вывода о правомерности применения АО ставки НДС 20% при реализации на основании договоров услуг своим клиентам услуг размещения, приобретенных, в свою очередь, по договорам услуг у гостиниц и прочих мест размещения. Правомерно ли применение АО ставки НДС 20% при реализации на основании договоров услуг своим клиентам услуг размещения, приобретенных, в свою очередь, по договорам услуг у гостиниц и прочих мест размещения? Имеет ли значение в целях определения применимой ставки НДС, на какой системе налогообложения находится организация, перепродающая услуги размещения по договору оказания услуг (АО)? Имеет ли значение в целях определения применимой ставки НДС вид договора, по которому происходит реализация услуг размещения (например, ст. ст. 779 - 783.1 гл. 39 ГК РФ)? Ответ:Согласно подпункту 19 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) с 1 июля 2022 года налогообложение налогом на добавленную стоимость при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения производится по налоговой ставке в размере 0 процентов. В связи с этим с 1 июля 2022 года налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения применяется налогоплательщиками, непосредственно реализующими данные услуги. Что касается услуг по организации проживания в гостиницах и иных средствах размещения, то применение налоговой ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации таких услуг нормами статьи 164 Кодекса не предусмотрено. Поэтому налогообложение налогом на добавленную стоимость данных услуг, оказываемых налогоплательщиками данного налога, производится по налоговой ставке в размере 20 процентов. Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.11.2022 N 03-07-11/107720 Вопрос:Об учете доходов в виде сумм прекращенного обязательства при списании кредиторской задолженности в целях налога на прибыль. Ответ:В соответствии с пунктом 18 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 21, 21.1, 21.3 - 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ. Положения данного пункта не распространяются на списание ипотечным агентом кредиторской задолженности в виде обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, а также на списание специализированным обществом кредиторской задолженности в виде обязательств перед владельцами выпущенных им облигаций. Учитывая указанное, при списании кредиторской задолженности на основании соглашения о прощении долга налогоплательщик-должник должен отразить в составе внереализационных доходов суммы прощенной (списываемой) кредиторской задолженности, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 21, 21.1, 21.3 - 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ. Следовательно, если прощаемая задолженность соответствует критериям подпункта 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ, то доходы в виде сумм прекращенного обязательства не учитываются в целях налогообложения прибыли организаций. Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.11.2022 N 03-03-06/1/107926 |